Nowe kompetencje wojewody w zakresie miejsc doraźnego schronienia

Wojewoda jest terytorialnym organem ochrony ludności (art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej; dalej: OchrCywU). Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego i w czasie wojny staje się organem obrony cywilnej (art. 2 ust. 3 pkt 2 OchrCywU).

Nowelizacja przyjęła nowe rozwiązania odnoszące się do miejsc doraźnego schronienia. W uzasadnionych przypadkach warunki techniczne dla miejsc doraźnego schronienia – określone w WarMDorSchronR – mogą być spełnione w sposób inny niż określony w tych przepisach, jeżeli proponowane rozwiązania zamienne zapewniają funkcje ochronne umożliwiające zorganizowanie miejsca doraźnego schronienia (art. 92a ust. 1 OchrCywU – dodany nowelizacją).

W związku z tym ustawodawca dopuścił możliwość odstąpienia od unormowanych warunków technicznych poprzez przyjęcie rozwiązań zamiennych. Istotna jest tutaj rola wojewody. Organ ten, na wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego uzasadniony ekspertyzą techniczną, udziela albo odmawia udzielenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych, w drodze postanowienia, po uzyskaniu upoważnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 92a ust. 2 OchrCywU – dodany nowelizacją). Wynika z tego, że zgoda (odmowa zgody) wydawana jest w formie postanowienia a nie decyzji administracyjnej i konieczne jest wcześniejsze uzyskanie upoważnienia wskazanego ministra.

Wojewoda składa do powyższego ministra wniosek w sprawie upoważnienia przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wniosek ten zawiera:

  1. charakterystykę obiektu budowlanego określającą w szczególności informacje o wielkości części podziemnych w obiekcie budowlanym, przeznaczeniu pomieszczeń lub przestrzeni w części podziemnej obiektu budowlanego;
  2. opinię wojewody wraz ze szczegółowym uzasadnieniem o konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych;
  3. propozycje rozwiązań zamiennych;
  4. uzasadnienie dotyczące zapewnienia funkcji ochronnych umożliwiających zorganizowanie miejsca doraźnego schronienia przy uwzględnieniu projektowanych rozwiązań (art. 92a ust. 4 OchrCywU – dodany nowelizacją).

Na etapie składania wniosku rola wojewody jest dość istotna, gdyż organ ten  przekazuje swoje stanowisko (opinię) ze szczegółowym uzasadnieniem. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może uzależnić upoważnienie od spełnienia dodatkowych warunków (art. 92a ust. 5 OchrCywU – dodany nowelizacją).

W art. 94 ust. 1 OchrCywU – zmienionym nowelizacją wskazano, że kondygnacje podziemne w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz garaże podziemne, jeżeli nie przewidziano w nich budowli ochronnej, projektuje się i wykonuje w sposób umożliwiający zorganizowanie w nich miejsc doraźnego schronienia o pojemności niemniejszej niż liczba osób równa:

  1. ilorazowi powierzchni użytkowej budynku przeznaczonej na potrzeby użyteczności publicznej i wskaźnika 15 m2 na osobę – w przypadku budynku użyteczności publicznej,
  2. ilorazowi łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i wskaźnika 20 m2 na osobę – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
  3. dwukrotności liczby stanowisk postojowych dla samochodów, jeżeli z pkt 1 i 2 nie wynika większa liczba osób – w przypadku garażu podziemnego

– przy czym niewiększej niż liczba osób równa ilorazowi 75 % powierzchni netto kondygnacji podziemnej lub garażu podziemnego i wskaźnika 1,5 m2 na osobę.

W powyższej regulacji określono więc pojemność miejsc doraźnego schronienia w kondygnacjach podziemnych w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz garażach podziemnych. Jednakże w przypadku, gdy lokalne uwarunkowania terenowe, w szczególności wielkość działki budowlanej, uniemożliwiają zorganizowanie miejsca doraźnego schronienia o przedstawionej pojemności, właściwy wojewoda może, na wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego, wyrazić zgodę na zaprojektowanie i wykonanie kondygnacji podziemnej lub garażu podziemnego w sposób umożliwiający zorganizowanie w nim miejsca doraźnego schronienia o mniejszej pojemności (art. 94 ust. 4 OchrCywU – zmieniony nowelizacją). Zatem wojewoda posiada kompetencję co do wyrażenia „zgody na mniejszą pojemność miejsca doraźnego schronienia”. Organ ten nie ma obowiązku udzielić takiej zgody, gdyż przepis posługuje się sformułowaniem „może (…) wyrazić zgodę” a nie „wyraża zgodę”.

Przepisu art. 94 ust. 1 OchrCywU nie stosuje się, jeżeli:

  1. liczba lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jest niewiększa niż 4;
  2. powierzchnia użytkowa w budynku przeznaczona na potrzeby użyteczności publicznej jest niewiększa niż 250 m2;
  3. powierzchnia netto garażu podziemnego jest niewiększa niż 75 m(art. 94 ust. 2 OchrCywU – zmieniony nowelizacją).

Przepisy art. 94 ust. 1 i 2 OchrCywU odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się również do każdej części budynku o tym przeznaczeniu (art. 94 ust. 3 OchrCywU – zmieniony nowelizacją).

Ponadto wojewoda uczestniczy w uzgadnianiu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i starostą, który z organów ochrony ludności (obrony cywilnej) jest właściwy do uznania projektowanego obiektu budowlanego za budowlę ochronną (art. 95a ust. 2 OchrCywU – dodany nowelizacją). Jest też organem odwoławczym w przypadku wniesienia odwołania od decyzji w sprawie zwolnienia z obowiązku zapewnienia budowli ochronnej w budynku użyteczności publicznej (art. 93 ust. 3 OchrCywU – zmieniony nowelizacją).

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Wydatek poniesiony na odnowienie karty kierowcy jako koszt podatkowy

Jednostka organizacyjna gminy może pokryć koszty odnowienia karty kierowcy, jeżeli obowiązek jej posiadania wynika z wykonywanej pracy i leży w interesie pracodawcy.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Dopuszczalne jest zarówno rozliczenie w formie refundacji, jak i zaliczki (po jej rozliczeniu), przy czym kluczowe jest właściwe udokumentowanie wydatku – brak regulaminu nie wyklucza takiego zwrotu.

W myśl art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy oraz w związku z przepisami regulującymi wykonywanie transportu drogowego – posiadanie karty kierowcy stanowi warunek wykonywania obowiązków służbowych, co uzasadnia pokrycie takiego kosztu przez pracodawcę. Jednocześnie, w świetle art. 44 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatek taki musi być celowy i niezbędny do realizacji zadań jednostki. Oznacza to, że jego pokrycie jest dopuszczalne, jeżeli pracownik faktycznie wykonuje obowiązki wymagające posiadania karty kierowcy.

Warto zaznaczyć, iż obowiązujące przepisy nie regulują wprost formy pokrycia tego typu wydatków. W praktyce dopuszczalne są dwa modele:

1) refundacja – pracownik ponosi koszt i przedstawia dokument do zwrotu,

2) zaliczka – pracownik otrzymuje środki przed poniesieniem wydatku i następnie je rozlicza.

Z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych istotne jest, aby każda z tych form była należycie udokumentowana (faktura/rachunek wystawiony na rzecz jednostki lub pracownika, wraz z rozliczeniem).

Brak uregulowania w regulaminie pracy nie wyklucza możliwości zwrotu kosztów, jednak dla celów dowodowych i kontrolnych zasadne jest posiadanie wewnętrznych zasad (np. możliwość wydawania zarządzeń przez kierownika jednostki). Należy przy tym podkreślić, że pokrycie kosztu jest uzasadnione tylko wtedy, gdy karta kierowcy jest rzeczywiście niezbędna do wykonywania obowiązków służbowych – w przeciwnym razie wydatek mógłby zostać uznany za niezwiązany z działalnością jednostki.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Jawność raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zasady jego udostępniania

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest jawny także po zakończeniu postępowania i może zostać udostępniony również osobom, które nie są stronami. Organ udostępnia raport w sposób i w formie wskazanej we wniosku, o ile jest to możliwe w świetle przepisów i możliwości technicznych.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Raport o oddziaływaniu na środowisko (załączony do wniosku o decyzję środowiskową) jest informacją o środowisku i podlega udostępnieniu na zasadach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ŚrodInfU). Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ŚrodInfU, władze publiczne są obowiązane udostępniać każdemu informację o środowisku znajdującą się w ich posiadaniu. Raport o oddziaływaniu na środowisko – ze względu na swoją treść i funkcję w procesie decyzyjnym – mieści się w kategorii informacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ŚrodInfU, obejmującej m.in. analizy kosztów i korzyści oraz inne analizy gospodarcze i założenia, wykorzystywane w ramach środków i działań wskazanych w pkt 3. W piśmiennictwie przyjmuje się szerokie rozumienie tej przesłanki: za podlegające udostępnieniu uznaje się nie tylko same analizy sensu stricto, lecz także dokumenty stanowiące podstawę rozstrzygnięcia organu w sprawach środowiskowych (w tym opracowania przedkładane przez inwestora, takie jak raport o oddziaływaniu na środowisko), jak również materiały wytworzone lub pozyskane przez organ w toku postępowania (np. opinie, ekspertyzy czy protokoły).

Co istotne, art. 13 ŚrodInfU stwierdza, że osoba żądająca informacji o środowisku nie musi wykazywać żadnego interesu prawnego ani faktycznego. W konsekwencji dostęp do raportu o oddziaływaniu na środowisko przysługuje każdemu, kto złoży formalny wniosek (pisemny lub elektroniczny).

Forma udostępnienia leży po stronie wnioskodawcy (zgodnie z art. 15 ŚrodInfU organ musi udostępnić informację w sposób i w formie wskazanych we wniosku, o ile dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi). Oznacza to, że jeśli wnioskodawca zażąda elektronicznej kopii raportu, a urząd posiada taką wersję, to urząd powinien ją przesłać. Nie jest wymagane, aby organ z własnej inicjatywy przygotowywał raport we wszystkich możliwych formach – wystarczy forma, o którą poprosił wnioskodawca (z ewentualnym poinformowaniem o innych formach, gdyby zaistniały trudności).

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Abonament RTV a możliwość jego pokrycia z dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych

W opinii autora wydatek ten nie dotyczy zadań przedszkola ani szkoły podstawowej, ponadto z dotacji nie można regulować zaległości.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: FinZadOśwU) dotacja udzielona przedszkolu i szkole niepublicznej może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w art. 35 ust. 1 FinZadOśwU, poniesionych w roku budżetowym, na który dotacja została udzielona, niezależnie od tego, którego roku dotyczą te zadania.

Zatem niemożliwe jest sfinansowanie z dotacji oświatowych zaległych opłat za abonament RTV.

Ponadto, w świetle art. 35 ust. 1 FinZadOśwU, dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. W opinii autora wątpliwa jest zasadność finansowania tego wydatku z dotacji ze względu na brak związania go z zadaniami dotyczącymi kształcenia i wychowania w przedszkolu i szkole podstawowej.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe a koszty wywozu gruzu i zakwaterowania po pożarze

Co do zasady – nie dla obu wydatków. Pożar jednego budynku jednej rodziny nie spełnia definicji sytuacji kryzysowej z art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (dalej: ZarządKryzysU). Zakwaterowanie i wyżywienie pogorzelców, w mojej ocenie to zadanie pomocy społecznej, a nie zarządzania kryzysowego.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Rezerwa tworzona obligatoryjnie na podstawie art. 26 ust. 4 ZarządKryzysU – może być rozdysponowana wyłącznie w związku z sytuacją kryzysową w rozumieniu art. 3 pkt 1 ZarządKryzysU, tj. sytuacją wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Interpretacje

Stanowisko to potwierdzają konsekwentnie nowsze opinie RIO co do zasady ogólnej – m.in. RIO w Szczecinie z 25.11.2024 r. (K.43.55.2024) oraz RIO w Poznaniu z 25.4.2024 r. (WA-0280/26/2024) – oraz orzecznictwo sądowoadministracyjne, zgodnie z którymi rezerwa służy wyłącznie wydatkom nieprzewidzianym i nieplanowanym, będącym następstwem rzeczywistego kryzysu o charakterze ponadindywidualnym. W myśl art. 259 ustawy o finansach publicznych – rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone.

Wywóz gruzu – pożar jednego budynku jednej rodziny, w mojej ocenie nie osiąga progu „mienia w znacznych rozmiarach” ani nie wywołuje „znacznych ograniczeń w działaniu organów” wymaganych przez definicję z art. 3 pkt 1 ZarządKryzysU. To zdarzenie indywidualne, którego usuwanie skutków – w tym wywóz gruzu – może być finansowane z budżetu gminy ze środków bieżących (np. rezerwy ogólnej), ale nie z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Zakwaterowanie i wyżywienie rodziny w hotelu – ten wydatek jest w ogóle poza zakresem zarządzania kryzysowego, niezależnie od skali pożaru. Udzielenie schronienia, posiłku i odzieży osobom, które wskutek zdarzenia losowego utraciły dach nad głową, to klasyczne świadczenia z pomocy społecznej – niepieniężne w rozumieniu art. 36 pkt 2 oraz art. 40 i 41 ustawy o pomocy społecznej, finansowane ze środków OPS. Rezerwa kryzysowa nie zastępuje budżetu pomocy społecznej.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Odrzucenie oferty ze względów cyberbezpieczństwa

Przesłanka, o której mowa w art. 226 ust. 1 pkt 17 Prawa zamówień publicznych wymaga oficjalnego ogłoszenia nazw (firm) wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 17 Prawa zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli obejmuje ona produkt ICT, usługę ICT lub proces ICT wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Zgodnie ze wskazanym przepisem źródłowym Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa po uzyskaniu opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa wydaje, zmienia lub odwołuje rekomendacje dotyczące stosowania produktów ICT lub usług ICT, w szczególności w zakresie wpływu na bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa. Rekomendacje, a także informację o ich zmianie lub odwołaniu, Pełnomocnik publikuje na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

W związku z treścią powyższych przepisów zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, produktu, technologii, które zostaną wskazane w oficjalnie opublikowanej rekomendacji. Sama rekomendacja znajduje się na stronie https://dane.gov.pl/pl/dataset/20102,rekomendacje-pelnomocnika-rzadu-ds-cyberbezpieczenstwa/resource/897674/table?page=1&per page=20&q=&sort=

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – samorejestracja w Wykazie podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych

Czym jest Wykaz KSC?

Wykaz KSC to aplikacja stanowiąca część Systemu S46, w której prowadzony jest Wykaz podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych. Gromadzone są w nim dane podmiotów umożliwiające współpracę z zespołami CSIRT oraz organami właściwymi ds. cyberbezpieczeństwa w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Uzyskanie wpisu do wykazu zapewnia dostęp do S46 Cyber Hub oraz umożliwia realizację obowiązków wynikających z ustawy, w tym dotyczących zgłaszania incydentów. Więcej informacji na temat Wykazu KSC dostępnych jest na dedykowanej stronie internetowej.

Dwa tryby wpisu

Ustawa przewiduje dwa tryby wpisu do wykazu. Przed rozpoczęciem procedury należy ustalić właściwy tryb wpisu.

Samorejestracja – samodzielne złożenie wniosku o wpis do wykazu (uruchomiona 7 maja 2026 r.)

Tryb ten dotyczy podmiotów prowadzących działalność w sektorze objętym ustawą (załącznik nr 1 lub nr 2), spełniających kryteria wielkościowe oraz niewpisywanych do wykazu z urzędu. Dotyczy on przede wszystkim podmiotów prywatnych. Próba dokonania wpisu podmiotu już znajdującego się w wykazie, w szczególności wpisanego z urzędu, skutkuje błędem.

Wnioski o wpis do Wykazu KSC można składać w terminie od 7 maja do 3 października 2026 r.

Wpis z urzędu – uzupełnienie wpisu po otrzymaniu wezwania

Część podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych wpisywana jest do wykazu przez Ministra Cyfryzacji z urzędu, bez konieczności składania wniosku. Dotyczy to:

  • podmiotów publicznych,
  • przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • dostawców usług zaufania,
  • podmiotów posiadających wcześniej status operatora usługi kluczowej.

W takich przypadkach nie składa się wniosku o wpis do wykazu. Po dokonaniu wpisu z urzędu przekazywane jest zawiadomienie wraz z wezwaniem do uzupełnienia danych oraz odpowiednim linkiem i kodem dostępu. Termin na uzupełnienie danych wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania wezwania.

Pobierz raport Legalis Administracja: Rozwój i zarządzanie kompetencjami pracowników samorządowych. Sprawdź

Ustalenie, czy podmiot podlega ustawie

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że dany podmiot spełnia kryteria określone w ustawie. Wymaga to weryfikacji profilu działalności, właściwego kodu PKD oraz wielkości podmiotu, z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich.

Złożenie wniosku w ramach samorejestracji

W celu złożenia wniosku należy:

  1. Wejść na stronę wykaz-ksc.gov.pl i zalogować się za pośrednictwem Węzła Krajowego (Profil Zaufany, mObywatel, e-Dowód, bankowość elektroniczna lub kwalifikowany certyfikat). Przy pierwszym logowaniu wymagane jest założenie konta użytkownika.
  2. Wybrać opcję „Wpisz nowy podmiot” i uzupełnić formularz obejmujący dane podmiotu, klasyfikację sektorową oraz dane kontaktowe.
  3. Podpisać wniosek elektronicznie.

Wnioski do wykazu składane i podpisywane są przez kierownika podmiotu lub osobę upoważnioną. W przypadku działania przez pełnomocnika konieczne może być dołączenie pełnomocnictwa.

Źródło: https://www.gov.pl

Wycofanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przed uprawomocnieniem się tej decyzji, lecz po jej wydaniu

Wnioskodawca może w opisanym stanie faktycznym wycofać wniosek po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, a przed jej uprawomocnieniem się. Powinno to skutkować umorzeniem postępowania jako bezprzedmiotowego.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

W ocenie prawnej opisanego zagadnienia należy mieć na uwadze przepisy art. 105 KPA:

„Art.105 [Umorzenie postępowania]

§ 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

§ 2. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym”.

Jak podano ponadto w wyroku WSA w Bydgoszczy z 17.1.2023 r., II SA/Bd 350/22, Legalis: „Mając na względzie powyższe należy uznać, że postępowanie w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego wszczęte wnioskiem skarżącej jest postępowaniem, które mogło zostać wszczęte wyłącznie na żądanie strony. Zatem cofnięcie przez skarżącą wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego, przed uprawomocnieniem się decyzji przyznającej jej ten zasiłek, skutkowało bezprzedmiotowością postępowania, wobec czego zgodnie z dyspozycją art. 105 § 1 KPA postępowanie administracyjne należało umorzyć, co też uczynił organ odwoławczy”.

Jakkolwiek stan faktyczny objęty powyższym wyrokiem dotyczy innego rodzaju sprawy, na zasadzie analogii można zastosować ten sposób procedowania do wniosku w sprawie warunków zabudowy.

W świetle powyższego wnioskodawca może wycofać wniosek po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy, a przed jej uprawomocnieniem się. Powinno to skutkować umorzeniem postępowania jako bezprzedmiotowego.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia stosunków wodnych

Tak, wójt powinien prowadzić postępowanie także w sytuacji, w której szkoda wystąpiła na działce sąsiedniej (drodze), której współwłaścicielem jest m.in. sprawca naruszenia stosunków wodnych.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Podstawą materialnoprawną postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych jest art. 234 ust. 3 ustawy Prawo wodne (dalej: PrWod). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Z treści cyt. przepisu wynika, że stronami postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych są właściciele działki, na której dokonano zmiany stanu wody oraz działki, na której wystąpiły szkody spowodowane tą zmianą.

Fakt, iż właściciel działki, na której nastąpiła zmiana stosunków wodnych jest również współwłaścicielem działki, na której wystąpiły szkody, nie wyłącza jego odpowiedzialności z art. 234 ust. 3 PrWod wobec pozostałych właścicieli nieruchomości, na której występują szkody. Przepis art. 234 ust. 3 PrWod chroni bowiem interesy wszystkich poszkodowanych współwłaścicieli działki.

W konsekwencji wójt powinien prowadzić postępowanie administracyjne w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na podstawie art. 234 ust. 3 PrWod.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Powierzenie inspektorowi w urzędzie gminy funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych a zmiana zaszeregowania i dodatek do wynagrodzenia

Samo powierzenie inspektorowi w urzędzie gminy funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych nie powoduje automatycznie obowiązku zmiany stopnia zaszeregowania ani przyznania dodatku.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

W ustawie o ochronie informacji niejawnych brak jest regulacji w kwestii wynagrodzenia pełnomocnika, w tym dodatków ani zaszeregowania. Odpowiedź zależy więc przede wszystkim od regulaminu wynagradzania, aktu powierzenia funkcji, zakresu obowiązków oraz praktyki danego urzędu.

Ważne

Regulacja ustawy o ochronie informacji niejawnych określa zadania, status i wymagania wobec pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, ale nie przewiduje żadnego dodatku ani zmiany zaszeregowania z tytułu pełnienia tej funkcji. Nie ma więc podstaw do twierdzenia, że dodatek przysługuje automatycznie z samej ustawy.

Kwestia ewentualnego dodatku lub zmiany wynagrodzenia powinna być oceniana na gruncie przepisów prawa pracy oraz regulacji wewnętrznych pracodawcy. Kluczowe znaczenie ma regulamin wynagradzania urzędu gminy. Jeżeli przewiduje on dodatek funkcyjny, specjalny albo wyższą kategorię zaszeregowania dla osoby pełniącej funkcję pełnomocnika, pracownik może powoływać się na te postanowienia. Jeżeli takich regulacji nie ma, przyznanie dodatku zależy co do zasady od decyzji pracodawcy, podejmowanej w granicach obowiązujących przepisów prawa pracy.

Zgodnie z art. 78 § 1 ustawy Kodeks pracy (dalej: KP) wynagrodzenie powinno odpowiadać w szczególności:

1) rodzajowi wykonywanej pracy,

2) kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu oraz

3) ilości i jakości świadczonej pracy.

Jeżeli więc powierzenie funkcji pełnomocnika istotnie zwiększa zakres obowiązków, odpowiedzialność lub wymagane kwalifikacje, może stanowić podstawę do podwyższenia wynagrodzenia albo przyznanie dodatku. Nie oznacza to jednak automatycznego roszczenia o konkretny składnik wynagrodzenia.

Zmiana zaszeregowania zasadniczo następuje przy zmianie stanowiska pracy albo warunków wynagradzania, choć nie zawsze musi być związana wyłącznie ze zmianą nazwy stanowiska. Jeżeli pracownik nadal pozostaje inspektorem, a jedynie dodatkowo powierzono mu funkcję pełnomocnika, nie ma automatycznego obowiązku zmiany zaszeregowania. Ocenę tę zmieniałaby sytuacja, gdyby regulacje wewnętrzne przewidywały dla tej funkcji inną kategorię albo gdyby zakres obowiązków faktycznie odpowiadał wyższemu stanowisku.

Należy też uwzględnić zasadę równego traktowania. Zgodnie z art. 11² KP pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Natomiast art. 18³c § 1–2 KP przewiduje prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, przy czym wynagrodzenie obejmuje wszystkie jego składniki. Jeżeli więc inni pracownicy w porównywalnej sytuacji otrzymują dodatek lub wyższe wynagrodzenie, a brak jest obiektywnego uzasadnienia odmiennego traktowania, może powstać argument dotyczący nierównego traktowania, co – z kolei – może tworzyć po stronie pracownika roszczenie o odszkodowanie na podstawie art. 183d KP.

Brak przyznania dodatku nie stanowi sam w sobie naruszenia prawa, o ile znajduje uzasadnienie w obowiązujących u pracodawcy regulacjach oraz nie prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź